НАЛОГИ И ПРАВО
НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО КОММЕНТАРИИ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Налоговый кодекс
Минфин РФ

ФНС РФ

Кодексы РФ

Популярные материалы

Подборки

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.07.2022 № 17АП-6579/2022-ГКУ

[A1]





СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Пушкина, 112, г. Пермь, 614068
e-mail: 17aas.info@arbitr.ru
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 № 17АП-6579/2022-ГКу

г. Пермь

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:  судьи Власовой О.Г., 

рассмотрев в порядке ст. 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации апелляционную жалобу истца, индивидуального предпринимателя  Косенко Александра Борисовича 

на решение Арбитражного суда Свердловской области
от 14 апреля 2022 года 
принятое в порядке упрощенного производства по делу № А60-6938/2022,

по иску индивидуального предпринимателя Косенко Александра Борисовича (ИНН  780500891098) 

к индивидуальному предпринимателю Иванову Сергею Витальевичу (ИНН  660200203404, ОГРН 304660235900183) 

о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав,
установил:

индивидуальный предприниматель Косенко Александр Борисович (далее –  истец) обратился в Арбитражный суд Свердловской области к индивидуальному  предпринимателю Иванову Сергею Витальевичу (далее – ответчик) о взыскании 92  857 руб. компенсации и судебные издержки в сумме 5546 руб., состоящие из  стоимости товара в размере 228 руб., почтовых расходов 118 руб., размера  государственной пошлины за получение выписки из ЕГРИП 200 руб., расходов на  фиксацию правонарушения 5000 руб. (с учетом уточнений, принятых судом). 

Дело рассмотрено судом в порядке упрощенного производства в соответствии с  гл. 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 14 апреля 2022 года  (мотивированное решение от 05 мая 2022 года) исковые требования удовлетворены  частично, с ответчика в пользу истца взыскано 21428 руб. 57 коп. – компенсации за  нарушение исключительных прав на товарный знак № 359303, стоимости товара в  размере 228 руб., почтовых расходов 27 руб. 23 коп., размера государственной  пошлины за получение выписки из ЕГРИП 43 руб. 35 коп. руб., расходов на  фиксацию правонарушения 1153 руб. 84 коп., 857 руб. – в возмещение расходов по  оплате государственной пошлины по иску. В удовлетворении остальной части  Код доступа к материалам дела: 




[A2] требований отказано. 

Не согласившись с принятым решением, истец обратился с апелляционной  жалобой, в соответствии с которой просит названное решение отменить, принять  новый судебный акт. 

Доводы апелляционной жалобы сведены к тому, что суд по своей инициативе  снизил размер компенсации. 

В соответствии с ч. 1 ст. 272.1 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по  делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства, рассматриваются в суде  апелляционной инстанции судьей единолично без вызова сторон по имеющимся в  деле доказательствам. 

Дело рассмотрено без вызова лиц, участвующих в деле, в соответствии со ст.  272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Информация о  принятии апелляционной жалобы к производству размещена на официальном сайте  суда www.17aas.arbitr.ru, а также в общедоступной автоматизированной  информационной системе «Картотека арбитражных дел» в сети интернет -  http://kad.arbitr.ru/ в режиме ограниченного доступа. 

 Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции решения  проверены арбитражным апелляционным судом в порядке статей 266, 268, 272.1  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. 

 Как следует из материалов дела, истец является правообладателем  исключительных прав на товарный знак по свидетельству Российской Федерации №  359303 зарегистрированный в отношении товаров, в том числе, указанных в 8 классе  Международной Классификации Товаров и Услуг (МКТУ). 

В подтверждение факта реализации истец в материалы дела представил кассовый  чек оплаты от 24.05.2021 (с указанием наименования и номера налогоплательщика,  стоимости товара, даты совершения покупки), компакт-диск, содержащий  видеозапись момента совершения купли-продажи товара с получением покупателем  указанного кассового чека, а также непосредственно приобретенный товар (пилка для  ногтей, ножницы "KAIZER"), приобщенный к материалам дела в качестве  вещественного доказательства. 

Направленная истцом в адрес ответчика претензия от 21.11.2021 с требованием  добровольно возместить компании-правообладателю ущерб в виде компенсации в  размере 100000 руб. оставлено последним без удовлетворения. 

Нарушение ответчиком исключительных прав истца послужило последнему  основанием для обращения в суд с настоящими исковыми требованиями. 

Удовлетворяя исковые требования частично, суд первой инстанции  руководствовался ст. 1229, 1252, 1255, 1259, 1301, 1515 ГК РФ и исходил из того, что  факт незаконного использования прав на товарный знак подтвержден материалами  дела. 

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства, суд  апелляционной инстанции находит выводы суда первой инстанции правильными,  Код доступа к материалам дела: 




[A3] соответствующими требованиям закона и материалам дела, основанными на  всестороннем и полном исследовании доказательств. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак  (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного  знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим  закону способом (исключительное право на товарный знак). Из содержания данной  нормы права следует, что осуществление исключительного права на товарный знак не  ограничено только лишь размещением товарного знака (пункт 2 указанной статьи), а  включает в себя и иные способы его использования, в том числе и распространение  маркированных им товаров. Никто не вправе использовать без разрешения  правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров,  для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных  товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения  (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ). 

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для  индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак  зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том  числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к  продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом  вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации (пункт 2 статьи  1484 ГК РФ). 

Таким образом, средство индивидуализации (товарный знак) может быть не  только размещено на товаре, но и выражено в товаре иным способом. 

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на  которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени  смешения обозначение, являются контрафактными. При этом признание таких  товаров, их этикеток и упаковок контрафактными закон не ставит в зависимость от  того, каким способом и какое лицо их использует - лицо, незаконно разместившее  товарный знак на товарах, этикетках, упаковках, или лицо, использующее,  распространяющее их после незаконного ведения в гражданский оборот, в том числе  реализующее их в розницу. 

Исходя из предмета и оснований заявленных требований в предмет доказывания  по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства:  факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком  путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени  смешения. 

В соответствии с частью 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на  обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или  индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право,  удостоверяемое свидетельством на товарный знак. 

Судом установлено, что истец является обладателем исключительных прав на  товарный знак № 359303 "KAIZER". 

В соответствии с пунктом 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской  Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак  (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного  знака в соответствии со статьей 1229 данного Кодекса любым не противоречащим  Код доступа к материалам дела: 




[A4] закону способом (исключительное право на товарный знак). Из содержания данной  нормы права следует, что осуществление исключительного права на товарный знак не  ограничено только лишь размещением товарного знака (пункт 2 указанной статьи), а  включает в себя и иные способы его использования, в том числе и распространение  маркированных им товаров. Никто не вправе использовать без разрешения  правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров,  для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных  товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения  (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ). 

Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для  индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак  зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том  числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к  продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом  вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации (пункт 2 статьи  1484 ГК РФ). 

Таким образом, средство индивидуализации (товарный знак) может быть не  только размещено на товаре, но и выражено в товаре иным способом. 

Согласно пункту 1 статьи 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на  которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени  смешения обозначение, являются контрафактными. При этом признание таких  товаров, их этикеток и упаковок контрафактными закон не ставит в зависимость от  того, каким способом и какое лицо их использует - лицо, незаконно разместившее  товарный знак на товарах, этикетках, упаковках, или лицо, использующее,  распространяющее их после незаконного ведения в гражданский оборот, в том числе  реализующее их в розницу. 

Исходя из предмета и оснований заявленных требований в предмет доказывания  по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства:  факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком  путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени  смешения. 

В соответствии с частью 1 статьи 1477 ГК РФ на товарный знак, то есть на  обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или  индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право,  удостоверяемое свидетельством на товарный знак. 

Судом установлено, что истец является обладателем исключительных прав на  товарный знак № 359303 "KAIZER". 

Действующее законодательство, а именно пункт 1 статьи 1515 и пункт 4 статьи  1252 ГК РФ, устанавливает наличие двух видов контрафактных материальных  носителей: а) при создании неоригинального товара (материального носителя) с  размещением на нем товарных знаков правообладателя без его согласия; б) при  незаконном (контрафактном) использовании оригинального товара (материального  носителя), которое приводит к нарушению исключительного права правообладателя -  признание материального носителя контрафактным осуществляется в судебном  порядке. 

В пункте 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 13.12.2007 № 122  "Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением  Код доступа к материалам дела: 




[A5] законодательства об интеллектуальной собственности" указано, что доказательствами  незаконного распространения контрафактной продукции путем розничной продажи  могут выступать кассовый чек, отчет частного детектива, свидетельские показания,  контрафактный диск с записью и отличающийся от лицензионного диска внешним  видом обложки и наклейки на диск, отсутствием средств индивидуализации, сведений  о правообладателе и производителе. 

С учетом указанных разъяснений доказательством незаконного распространения  контрафактной продукции может быть как одно из перечисленных доказательств,  признаваемых в качестве допустимых, так и их совокупность. 

Из содержания нормы статьи 493 ГК РФ следует, что товарный (кассовый) чек  является подтверждением оплаты товара и с момента его выдачи договор розничной  купли-продажи считается заключенным. 

Представленная истцом видеозапись момента реализации ответчиком  контрафактного товара позволяет определить обстоятельства покупки и оформление  указанного кассового чека. Видеосъемка произведена в целях самозащиты  гражданских прав на основании статей 12, 14 ГК РФ). 

Из совокупности указанных доказательств следует, что продавцом реализован  товар (пилка для ногтей, ножницы "KAIZER"), с одномоментной выдачей кассового  чека. 

Факт неправомерного распространения контрафактных материальных носителей  в рамках договора розничной купли-продажи может быть установлен не только путем  представления документа, подтверждающего оплату товара, но и на основании иных  доказательств, например аудио- или видеозаписи (абзац 3 пункт 55 постановления  Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой  Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - постановление Пленума  Верховного Суда РФ № 10)). 

Для признания аудио- или видеозаписи допустимым доказательством согласия  на проведение аудиозаписи или видеосъемки того лица, в отношении которого они  производятся, не требуется. 

Как указано в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего  Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 "Обзор практики  рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства  об интеллектуальной собственности", вопрос о сходстве до степени смешения  является вопросом факта и может быть разрешен судом с позиции рядового  потребителя и специальных знаний не требует. 

В соответствии с правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда  Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 18.07.2006 № 2979/06,  угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой  или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке,  но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. 

При исследовании товара (маникюрный инструмент "KAIZER") судом первой  инстанции было установлено, что на товаре имеются маркировка и обозначения,  схожие до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком № 359303  "KAIZER". 

Фотоматериалы, представленные в материалы дела также подтверждают, что  спорный товар имеет маркировку и обозначения, схожие до степени смешения с  зарегистрированным товарным знаком № 359303 "KAIZER". 

Код доступа к материалам дела:




[A6] В соответствии с пунктом 2 статьи 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак  удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в  отношении товаров, указанных в свидетельстве. 

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров, относящихся, в том числе,  к 8 классу МКТУ - к которому относится реализованный ответчиком товар. 

Таким образом, ответчик, не имея разрешения правообладателя (лицензионного  договора (иного правоустанавливающего документа) на право использования  товарного знака), предлагал к продаже товар, схожий с товарным знаком истца. 

При этом судом учтено, что исходя из смысла статей 1229, 1484 и 1487 ГК РФ  факт незаконного использования правонарушителем принадлежащих компании  товарных знаков заключается в их использовании без согласия правообладателя и  данное обстоятельство само по себе указывает на контрафактность продукции. 

Ответчик в материалы дела не представил документы, подтверждающие, что  закупленный товар с указанным выше товарным знаком введен в гражданский оборот  на территории Российской Федерации непосредственно правообладателем указанных  товарных знаков или с его согласия. 

С учетом изложенного суд пришел к правомерному выводу, что истцом доказан  факт нарушения его исключительных прав на товарный знак. 

В пункте 3 статьи 1252 ГК РФ указано, что в случаях, предусмотренных  настоящим Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной  деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права  правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя  выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит  взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель,  обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера  причиненных ему убытков. 

Размер компенсации определяется судом в пределах, установленных настоящим  Кодексом, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом  требований разумности и справедливости. 

При этом согласно ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему  выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в  размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению  суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на  которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости  права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при  сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование  товарного знака. 

При определении размера подлежащей взысканию компенсации суд не вправе по  своей инициативе изменять вид компенсации, избранный правообладателем (пункт 35  Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите  интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской  Федерации 23.09.2015, пункт 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от  23.04.2019 № 10). 

В предмет доказывания по данной категории дел входит установление цены,  которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное  использование товарного знака, и определение конкретного размера компенсации за  установленное нарушение, исходя из этой цены. При этом определение  Код доступа к материалам дела: 




[A7] обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения дела, является  обязанностью арбитражного суда на основании части 2 статьи 65 Арбитражного  процессуального кодекса РФ. 

После установления судом на основании имеющихся в материалах дела  доказательств и доводов лиц, участвующих в деле, цены, которая при сравнимых  обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем  способом, который использовал нарушитель, указанная сумма в двукратном размере  составляет размер компенсации за соответствующее нарушение. Определенный таким  образом размер является по смыслу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ единственным  (одновременно и минимальным, и максимальным) размером компенсации,  предусмотренным законом по правилам указанной нормы. 

Истцом требование заявлено в размере 92 857 руб. на основании п. п. 2 п. 4 ст.  1515 ГК РФ

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 61 постановления Пленума  Верховного Суда РФ № 10 от 23.04.2019 "О применении части четвертой  Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - Постановление № 10 от  23.04.2019), заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере  стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или  средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных  экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование  взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ,  пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость  права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. 

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в  двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных  прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то  определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при  сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем  способом, который использовал нарушитель. 

Взыскание судом компенсации в размере ниже исчисленного истцом исходя из  двукратной стоимости права использования товарного знака возможно в случае, если  судом определена иная цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно  взимается за правомерное использование соответствующего результата  интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации тем способом,  который использовал нарушитель. 

В этом случае частичное удовлетворение требований является результатом не  "снижения" размера компенсации, а взыскания компенсации, исходя из  установленного судом размера стоимости права использования товарного знака. 

При определении стоимости права использования спорного товарного знака  необходимо учитывать способ его использования нарушителем, в связи с чем за  основу расчета размера компенсации должна быть взята только стоимость права за  аналогичный способ использования. 

Суд на основании имеющихся в материалах дела доказательств устанавливает  стоимость права, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за  правомерное использование спорного товарного знака. 

Определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права  в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет  Код доступа к материалам дела: 




[A8] размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая  оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера  компенсации. 

Определенный таким образом размер является по смыслу п. 3 ст. 1252 ГК РФ  единственным (одновременно и минимальным, и максимальным) размером  компенсации, предусмотренным законом, по правилам указанной нормы. 

Представление в суд лицензионного договора не предполагает, что компенсация  во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены  указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом пункта 4  статьи 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята  цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное  использование соответствующего товарного знака тем способом, который  использовал нарушитель. Такой вывод содержится, в частности, в постановлениях  Суда по интеллектуальным правам от 11.12.2019 по делу № А53-2527/2019, от  04.12.2019 по делу № А14-3727/2018, от 19.02.2020 по делу № А49-8814/2018, от  05.08.2020 № С01-613/2019 по делу № А05-10589/2018. 

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании  лицензионного договора (либо иного договора), суд соотносит условия указанного  договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного  договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору  и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых  предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение  (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается  использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, населенный  пункт); иные обстоятельства. 

Следовательно, арбитражный суд может определить другую стоимость права  использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в  котором его использовал нарушитель, и, соответственно иной размер компенсации по  сравнению с размером, заявленным истцом. 

Указанная правовая позиция содержится также в определении Судебной  коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от  26.01.2021 № 310-ЭС20-9768 по делу № А48-7579/2019. 

Из материалов дела следует, что между истцом и ООО Торговый Дом КЬЮТ- КЬЮТ заключен Лицензионный договор от 06.04.2021, предоставляющий право на  использование товарного знака по свидетельству № 359303 в отношении всех товаров  и услуг 03, 08, 11, 21, 26 35, 44 классов Международной Классификации Товаров  (далее - МКТУ). 

Согласно п. 2 указанного договора, Лицензиат выплачивает Лицензиару за  предоставление права использования товарного знака № 359303 комбинированное  вознаграждение: 

- разовый паушальный платеж за предоставление права использования товарного  знака № 359303, который составляет 1 000 000 (один миллион) рублей; 

- ежемесячный платеж в форме роялти за предоставление права использования  товарного знака № 359303 в размере 300 000 (триста тысяч) рублей (фиксированное  вознаграждение). 

По расчету истца стоимость права использования товарного знака № 359303 за 1  год составляет 4 600 000 рублей: 1 000 000 (паушальный платеж) + 300000  Код доступа к материалам дела: 




[A9] (фиксированное вознаграждение) x 12 месяцев. 

Исходя из 7-ми классов МКТУ и 4-х способов использования истец определил  размер компенсации, как (1 300 000 / 7 классов МКТУ / 4 способа использования) х2  = 92 857 руб. 

При этом истец заявил требование о взыскании с ответчика компенсации в  двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой  исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за  правомерное использование товарного знака. 

Суд первой инстанции исходил из того, что при определении размера  компенсации, действительно, необходимо принять во внимание наличие 7-ми классов  МКТУ и 4-х способов использования. 

При этом суд счел, что размер компенсации должен определяться только исходя  из ежемесячного платежа в форме роялти за предоставление права использования  товарного знака № 359303 в размере 300 000 рублей. 

Заявитель отметил, что лицензионный договор является действующим, заключен  в соответствии с требованиями закона. Во исполнение п. 2 ст. 1235 предоставление  права использования товарного знака по договору зарегистрировано в установленном  порядке. 

В соответствии с п. 2.3 Договора "Паушальный платеж, указанный в п. 2.1.1  договора, Лицензиат уплачивает в течение 10 (десяти) календарных дней с даты  регистрации предоставления права на использование товарного знака по договору в  Роспатенте.". 

Ответчик стоимость лицензионного договора не оспаривал, суд первой  инстанции документы, подтверждающие оплату лицензионного договора в части  паушального платежа не запрашивал. 

В рамках Лицензионного договора от 06.04.2021 Лицензиар к Лицензиату  претензий относительно частичной оплаты паушального платежа не заявлял. 

Согласно п. 2.8 Дополнительного соглашения от 03.05.2021 к Лицензионному  договору о предоставлении права использования товарного знака от 06.04.2021  указанная в п. 2.1.1. настоящего договора сумма разового паушального платежа  является фиксированной, оплачивается за предоставленное право использования  объекта интеллектуальной собственности и не зависит от срока использования,  способов использования, территории использования, количества фактов  использования объекта интеллектуальной собственности, классов МКТУ, в  отношении которых зарегистрирован объект интеллектуальной собственности и  предоставленных Лицензиату, количества и видов реализуемой Лицензиатом  продукции с использованием объекта интеллектуальной собственности. 

Согласно п. 2.12 Дополнительного соглашения от 03.05.2021 к Лицензионному  договору о предоставлении права использования товарного знака от 06.04.2021  неиспользование Лицензиатом объекта интеллектуальной собственности полностью,  либо использование объекта интеллектуальной собственности не всеми  предоставленными настоящим договором способами, а равно не на всей  предусмотренной настоящим договором территории либо не во всех классах МКТУ, в  отношении которых зарегистрирован объект интеллектуальной собственности и  предоставленных Лицензиату, не является основанием для неоплаты либо  перерасчета вознаграждения, предусмотренного п. 2.1.1., п. 2.4. настоящего договора. 

Согласно п. 2.13 Дополнительного соглашения от 03.05.2021 к Лицензионному  Код доступа к материалам дела: 




[A10] договору о предоставлении права использования товарного знака от 06.04.2021  использование Лицензиатом объекта интеллектуальной собственности в течение  срока, меньшего, чем срок действия договора, не является основанием для  уменьшения суммы вознаграждения, предусмотренного п. 2.1.1. настоящего договора,  пропорционально сроку фактического использования. 

В хозяйственной практике термин "паушальный платеж" используют с целью  обозначения вознаграждения в форме фиксированного разового платежа. 

Согласно п. 5 ст. 1235 ГК РФ выплата вознаграждения по лицензионному  договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или  периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной  форме. 

Разовый паушальный платеж это единоразовое фиксированное вознаграждение  за право пользоваться предметом Лицензионного договора до того, как будет получен  экономический эффект (прибыль) от его использования. При этом, паушальный  платеж может производиться как единовременно, так и в рассрочку. 

Данное вознаграждение представляет собой четко зафиксированную в тексте  Лицензионного договора сумму, закрепляет экономические интересы обеих сторон и  не зависит от срока действия Договора, даже в случае продления исключительного  права на товарный знак. 

Вместе с тем, согласно правовой позиции Верховного Суда Российской  Федерации, изложенной в п. 47 Обзора от 23.09.2015, суд определяет размер  компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами  доказательств. 

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 24.07.2020 №  40-П указал, что подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 данного Кодекса в системной связи  с абзацем вторым пункта 3 его статьи 1252 допускает различные правовые оценки в  зависимости от того, кто является правообладателем и нарушителем, а равно от  способа нарушения. 

Например, возможна ситуация, когда субъект права, занимающийся  предпринимательской деятельностью и являющийся конкурентом правообладателя  товарного знака, маркирующего им свои товары, маркирует, не заключив  лицензионный договор, товары тем же товарным знаком или обозначением, сходным  с ним до степени смешения (пункт 2 статьи 1515 данного Кодекса), намереваясь  незаконно эксплуатировать экономический успех правообладателя. 

Иную оценку может получить ситуация, когда право на товарный знак нарушено  индивидуальным предпринимателем, занимающимся розничной торговлей и  продающим товары, маркированные товарными знаками правообладателя, который, в  свою очередь, не производит товары, а заключает лицензионные договоры с  производителями. Здесь появляются риски заключения лицензионных договоров  лишь для обоснования большого размера взыскиваемой компенсации, без намерения  их реально исполнять. Такое злоупотребление должно быть исключено при  установлении и исследовании фактических обстоятельств дела судом, имеющим  возможность оценить доказательства исполнения договора. 

Применительно к последней ситуации в законодательстве отсутствуют критерии  сравнимости обстоятельств нарушения с условиями использования товарного знака,  для которых определена стоимость, положенная в основу компенсации, исчисленной  в двукратном размере. 

Код доступа к материалам дела:




[A11] Между тем в этом случае индивидуальный предприниматель, не занимаясь, в  отличие от лицензиатов, изготовлением товаров, нарушает право на товарный знак  иным способом, например продает малоценный товар хозяйственного назначения и  тем самым причиняет правообладателю незначительный ущерб. Нет в законе и  критериев для установления сравнимости обстоятельств при заключении нескольких  лицензионных договоров. 

Исходя из того, что материалами дела доказан только один факт реализации  контрафактного товара и не доказано совершение ответчиком в течение длительного  времени подобных нарушений, в рассматриваемой ситуации размер компенсации  правомерно определен судом первой инстанции из расчета вознаграждения по  лицензионному договору за один месяц без учета размера паушального взноса.  Двукратный размер стоимости права использования товарного знака по расчету суда  первой инстанции составил: 300 000 / 7 / 4 * 2 = 21 428 руб. 57 коп. 

Согласно позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда  Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П, в случае нарушения прав одного того  же лицензиара на один и тот же товарный знак размер компенсации не может быть  одинаковым для конкурента правообладателя товарного знака, маркирующего им  свои товары без лицензионного договора, и индивидуального предпринимателя,  продавшего в розницу товар, маркированный товарным знаком правообладателя. 

Поскольку законом критерии для установления сравнимости обстоятельств  нарушения с условиями использования товарного знака не установлены, этот вопрос  относится к дискреционным полномочиям суда, рассматривающего спор по существу. 

Отсутствие в лицензионном договоре условий, позволяющих определить размер  компенсации исходя из обстоятельств допущенного ответчиком нарушения, также не  освобождает суд от определения размера компенсации, соответствующего  допущенному нарушению. 

С учетом позиции, изложенной в постановлении Конституционного Суда  Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П, подпункт 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ  предоставляет правообладателю обратиться в суд с требованием о взыскании  двукратного размера стоимости права использования товарного знака в сравнимых  обстоятельствах, а не двукратной цены договора - вне зависимости от обстоятельств  допущенного нарушения. 

Суд апелляционной инстанции соглашается с выводом суда первой инстанции о  том, что с учетом допущенного ответчиком нарушения размер компенсации надлежит  определять из расчета вознаграждения по лицензионному договору за один месяц. 

Кроме того, суд апелляционной инстанции полагает, что размер компенсации  должен быть определен исходя из того, что согласно пункту 1.3 лицензионного  договора лицензиату предоставлено право применять товарный знак на всей  территории Российской Федерации, а ответчиком нарушение было допущено на  территории одного населенного пункта одного субъекта Российской Федерации. 

Поскольку размер компенсации, определенной с учетом паушального взноса, а  также с учетом установленного судом периода и территории, на которой было  допущено нарушение, ниже размера, взысканного судом первой инстанции,  оснований для отмены обжалуемого решения в указанной части не имеется. 

Требование истца о взыскании с ответчика судебных расходов, в том числе  стоимости приобретенного товара, почтовых расходов, расходов на получение  выписке из ЕГРИП, видеосъемку, государственной пошлины рассмотрено судом в  Код доступа к материалам дела: 




[A12] соответствии со статьями 101, 106, 110, 112 АПК РФ, расходы правомерно взысканы  с ответчика в заявленных истцом суммах. Апелляционная жалоба доводов в  указанной части не содержит. 

Учитывая, что приведенные в апелляционной жалобе доводы не  свидетельствуют о наличии оснований, установленных статьей 270 АПК РФ, для  отмены или изменения решения, суд апелляционной инстанции признает  апелляционную жалобу не подлежащей удовлетворению. 

По правилам статьи 110 АПК РФ судебные расходы по уплате государственной  пошлины по апелляционной жалобе относятся на ее подателя. 

Руководствуясь статьями 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 

П О С Т А Н О В И Л :

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14 апреля 2022 года по  делу № А60-6938/2022 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без  удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано по основаниям, предусмотренным  частью 3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным  правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через  Арбитражный суд Свердловской области. 

Судья О.Г. Власова

Электронная подпись действительна.

Код доступа к материалам делДаа:н ные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
 Дата 28.12.2021 5:06:37

Кому выдана Власова Ольга Григорьевна